随着近几年国家对知识产权的重视,国内的企业对在提升核心竞争力方面的作用有了进一步的认识,纷纷加强了工作,申请量大幅度增加,但是在代理过程中,笔者发现不少企业在申请过程中,仍存在误区,需要早日改进。
自主研发的成果不申请就有知识产权。一些技术人员认为只要是自主,就有了自主知识产权。其实不然,是一种垄断权,自主研发的技术成果如果不申请,就得不到法律确认和保护。当他人盗用其研究成果时,因研发者对成果不具有权,得不到法律保护,就无法追究盗用者的法律责任。同时,在我国,申请采用的是先申请原则,具有创造性、新颖性和实用性的发明创造谁先申请了,就授予谁。因此,研发者如不及时申请,而被他人抢先申请并被授予权,研发者就无法追究他人的法律责任。该国际检索报告会针对本案的新颖性、创造性和实用性出具初步意见。这样的案例在中国可以说是数不胜数。
美国联邦知识产权事务所深圳代表处宗旨为中国各大中小型企业,独立发明人,提供美国的知识产权法律服务。深圳代表处的成立是为了使发明人与美国知识权产权代理机构之间,能更方便、快捷地联络与接洽,是面向中国的一个窗口。
同时申请发明和实用新型
同样的发明创造只能授予一项权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明,先获得的实用新型权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型权的,可以授予发明权。使发明人和企业的权益在国际上得到更好的法律保护,同时也增强了该项创造发明在国际市场上的地位和竞争能力。 由上述规定可知,申请人可对同样的发明创造同时申请实用新型和申请发明,如下:
一、能在较短的时间内获得授权,取得证书。实用新型申请是不需要进行实质审查的,从申请到授权发证的时间通常在6-12个月左右。对于很多申请人而言,与申请有关的产品,经常在申请之后,就会参展,并投放市场。申请实用新型能及时通过已获得的权进行维权、宣传推广和资质认证等。你如果想在中国香港申请标准专利,但却不是指1定专利申请中指名为申请人的人士,便须提交一份陈述,连同有关支持文件(例如转让的副本),以解释你有权申请专利。
二、宁愿勾错,也不要漏选。同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一;未作说明的,关于同样的发明创造只能授予一项权的规定处理。按这个法条来理解,同一天申请的实用新型和发明,即便不是相同的发明创造,在请求书做了勾选不会有问题。如果在请求书中漏选了,发明符合授权条件时,只能通过修改权利要求,进一步缩小保护范围,使其权利要求与实用新型的不同来获得授权。INPI数据库:巴西国1家工业产权局网站提供的数据库,收录了巴西提交申请的专利。
三,只能在实用新型的权利有效时,才能通过放弃实用新型来获得发明的授权。这种情况时常有发生1,发明的审查时间比较长,在通过实质性要求的审查之后,同时申请的实用新型因为未交年费而权利终止。
四,实用新型和发明的保护时间无缝对接。法实施细则第四十一条第五款规定:实用新型权自公告授予发明权之日起终止。也即在发明的答复过程中,为了能获得发明的授权而提交的实用新型的放弃权声明,其生效条件是发明的授权,若审查员针对发明又审查出其它的问题,导致该发明无法授权时,该实用新型的放弃权声明是不会生效的。该局机构的主体部分及多数工作人员集中在慕尼黑和海牙,慕尼黑有1830人,海牙有1681人。
五,扩大保护范围。可以同时申请实用新型和发明的发明创造,必定是与结构有关的。若只申请实用新型,无法对与该结构有关的方法进行保护。同时申请发明,则可以在发明的申请文件,对与该结构有关的加工方法、使用方法、安装方法、控制方法等方面进行保护。
六、延长主动分案的时间。在同一份申请文件中,发明人可能针对其所要解决的技术问题,提出多种技术方案。写入权利要求书中的技术方案,在不具有单一性时,审查员会发出要求分案的审查意见。又由于权项超出十个会增加每项150元的超项费,也有些技术方案是明显不具有单一性的,申请人出于申请费用的考虑,可以将这些不具有单一性的技术方案写在说明书。这些技术方案可能不被申请人在实际生产采用,但却很可能被同行所采用。在市场推广过程中,发明尚在审查过程,申请人可以根据市场应用的情况,对于那些被同行应用的技术方案提出主动分案申请,以达到垄断市场,保护自身市场利益的目的。美国联邦知识产权事务所深圳代表处的成立是为了使发明人与美国知识权产权代理机构之间,能更方便、快捷地联络与接洽,是面向中国的一个窗口。由于同时申请了实用新型,有实用新型权进行维权,发明的审查过程较长,有更长的时间来考虑是否需要进行分案申请。
八、发明的授权不一定需要放弃实用新型。代理行业,有一种观点认为代理人不需要做出创造性劳动,照着技术交底材料来写。而另一种观点认为代理人对发明人的技术方案进行撰写时,是第二次创造。撰写时需要充分理解技术交底材料,基于自己的经验,与发明人深度沟通,将内容补充完整,写出内容更为丰富的申请文件。由于权利要求有超项费产生,因此,在同时申请发明和实用新型时,可以考虑将二者的权利要求写出不同的内容。将采用较多现有技术的技术方案写在实用新型的申请文件中,而将较具有前瞻性的技术方案写至发明的申请文件中。专利申请早期公开对于发明专利申请,专利局通常自提交日起18个月予以公开。这样的二份申请,虽然来自同一个发明创意,却会因为技术方案存在差异,构成不同的保护范围,也就不是法上所说的“相同的发明创造”,二者的权利可以同时存在。
九、保护期限更长。若只申请实用新型,权只能是从授权日开始,至申请日之后的第十年。若同时申请了发明和实用新型,则可以将保护期限延长至申请日之后的二十年。
十、发明授权之前的公开阶段,被人使用了,还可以通过实用新型权进出维权,让侵权方进行赔偿,而不只是发明公开状态的技术使用费。法第十三条规定:发明申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。即享有请求给付发明临时保护期使用费的权利,但对于临时保护期内实施其发明的行为,申请人并不享有请求停止实施的权利。因此,在发明临时保护期内实施相关发明的,不属于法禁止的行为。在临时保护期内制造、销售、进口被诉侵权产品不为法禁止的情况下,其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为,即使未经权人许可,也应当得到允许。也就是说,权人无权禁止他人对临时保护期内制造、销售、进口的被诉侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。对于在临时保护期内制造、销售、进口的被诉侵权产品,在销售者、使用者提供了合法来源的情况下,销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。实用新型与发明的相同之处在于,实用新型也必须是一种技术方案,而不能是抽象的概念或者理论表述。由此可见,在发明授权之前的公开阶段,别人使用其技术,在维权过程中将会大打折扣,若是同时申请实用新型,实用新型的授权时间和发明的公开时间相近,此时已经可以采用实用新型权进行维权,克服了发明的临时保护期的不足。
基于上述的特点,申请人的发明创造是关于结构方面的,有一定的技术含量,又急于用在上市产品时,都建议同时申请发明和实用新型。
的好处
1、通过法定程序确定发明创造的权利归属关系,从而有效保护发明创造成果,独占市场,以此换取利益;
2、为了在市场竞争中争取主动,确保自身生产与销售的安全性,防止对手拿状告咱们侵权(遭受高额经济赔偿、迫使自己停止生产与销售);
3、国家对申请有一定的扶持政策(如政府颁布的奖励政策、以及高新技术企业政策等),会给予部分政策、经济方面的帮助;
4、权受到国家法保护,未经权人同意许可,任何单位或个人都不能使用(状告他人权,索取赔偿);
5、自己的发明创造及时申请,使自己的发明创造得到国家法律保护,防止他人模仿本企业开发的新技术、新产品(构成技术壁垒,别人要想研发类似技术或产品就必须得经权人同意);
6、自己的发明创造如果不及时申请,别人把你的劳动成果提出申请,反过来向法1院或管理机构告你权;
7、可以促进产品的更新换代,亦提高产品的技术含量,及提高产品的质量、降低成本,使企业的产品在市场竞争中立于不败之地;
8、一个企业若拥有多个是企业强大实力的体现,是一种无形资产和无形宣传(拥有自主知识产权的企业既是消费者趋之若鹜的强力企业,同时也是政府各项政策扶持的主要目标群体),21世纪是知识经济的时代,世界未来的竞争,就是知识产权的竞争;
9、技术可以作为商品出售(转让),比单纯的技术转让更有法律和经济效益,从而达到其经济价值的实现;
10、宣传效果好;
11、避免会展上撤下展品的尴尬;
12、除具有以上功能外,拥有一定数量的还作为企业上市和其他评审中的一项重要指标,比如:高新技术企业资格评审、科技项目的验收和评审等,还具有科研成果市场化的桥梁作用。总之,既可用作盾,保护自己的技术和产品;如拟在中国香港申请短期专利,便须提交批予请求,并辅以所需的文件和数据以作支持。也可用作矛,打击对手的侵权行为。充分利用的各项功能,对企业的生产经营具有极大的促进作用。
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